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商标是组合图案如何申请_商标专利申请费用如何入账

2021-09-02 09:05上一篇 |下一篇

商标与不正当竞争之诉,为什么总是合并案由?

  普通民事案件中,我们一般只会看到一个单独的案由,但是在知产案件中常常会看到“侵犯商标权及不正当竞争”这种合并案由的存在,而每个合并案由的背后其侵权行为又似乎并不一致,内在侵权行为的差异可以自由组合成若干个不同的案件。虚假宣传的行为可以反映被告的主观恶意,因此与商标侵权案件合并审理仍然具有相当的必要性。

  为什么知产案件常有这种合并案由的存在?

  以将他人注册商标注册为字号使用为例,如果仅是将“方小图”注册为“香港方小图有限公司”并只在商品上完整地使用这个企业名称,那么依据《商标法》第五十八条的规定,这种行为应当直接适用《反不正当竞争法》。

  如果将“方小图”注册为“香港方小图有限公司”后,在使用的时候直接称“方小图公司”或者以突出使用的方式让相关公众首先看到的是“方小图”而不是公司全称。这种情况下,依据《商标法司法解释》第一条第一款的规定,就构成了《商标法》第五十七条所称的“其他商标侵权行为”。

  因此,我们是提起侵害商标权之诉,还是提起不正当竞争之诉,抑或提起合并之诉,就与被控的使用行为及其对应的法律规范有很大的关系。

  如果仅有上述的某一种行为,那么可能分别提起某一个案由,但是往往侵权人是用组合拳的方式进行使用的,而事实上原被告并没有变,只是使用方式增多了,同时不同的使用方式在不同的法律中能够找到明确的指向,并且两种使用方式最终都能引起一个共同的效果,那就是使相关公众误认为香港方小图有限公司和方小图注册商标权人有关系。

  我们可以看到,这种合并审理的情况有一个很重要的支持理由就在于两种使用方式都会造成“相关公众混淆”的侵害后果。

  案件之所以要合并审理,除了共同必要诉讼必须合并审理外,还有一个很重要的因素在于高度关联性。

  笔者认为商标案件和不正当竞争案件之间有几点高度关联的因素决定了其往往可以合并审理:

  01 、从举证情况来看,无论是商标案件还是不正当竞争案件都离不开对企业及其商标的知名度举证。

  一方面,由于商标的知名度越高,其保护力度越大。相关公众对知名的注册商标的认识度越高,看到被控标识时越有可能与其造成混淆。

  另一方面,知名度越高的企业越容易遭遇他人傍名牌行为。

  02、商标法是对商标权的保护,不正当竞争法是对某种具有竞争优势的法益的保护,如果被控的使用方式不构成商标性使用,但是其使用方式仍然能够与原告产生关联,使其攀附原告的竞争优势,那么这种行为会被归入不正当竞争行为。

  在论证过程中,我们可以看到,首先我们希望寻求商标法的保护,但是在商标法无法保护但被控行为又实质上对原告法益造成侵害时,我们仍然可以寻求不正当竞争法的保护。

  从这个角度来说,不正当竞争法具有补充的性质;

  03、从落脚点可以看到,无论是商标侵权还是不正当竞争,最终都寻求“产生混淆”的危害后果。

  正是因为两种侵权方式都会发生让相关公众混淆的后果,这种混淆后果的发生与知名度的举证亦息息相关,两类案件在办理方式及论证方式上有极大的关联性,再加上补充的性质,将两类案件合并审理将有利于法院在一个案件中同时查明原告的所有权益、被告的所有侵权方式及危害后果,极大地节约司法资源。

  另有观点提到,在商标侵权和虚假宣传的不正当竞争案件中,宣称“全国销量第一”“行业排名NO.1”等内容与商标侵权关联性不大,因此应当分成两个案件单独审理。

  笔者认为:

  虚假宣传的行为可以反映被告的主观恶意,因此与商标侵权案件合并审理仍然具有相当的必要性。

  一般而言,被告之所以宣传其“全国销量第一”、宣传其为“中国著名品牌”等,其是为了更进一步攀附原告及其品牌的知名度。结合被告使用被控标识再虚称具备某种排名及荣誉时,被告实际上就将自己包装成更像原告的样子,也就更可能使我们将被告误以为是原告。

  看似对虚假宣传行为的指控与审理,实际上其反映出的主观恶意最终亦会服务于“混淆”的认定上。

问个关于商标图案侵权的问题。

具备下述四个构成要件的,构成销售假冒注册商标的商品的侵权行为:   1)必须有违法行为存在,即指行为人实施了销售假冒注册商标商品的行为;   2)必须有损害事实发生,即指行为人实施的销售假冒商标商品的行为造成了商标权人的损害后果。销售假冒他人注册商标的商品会给权利人造成严重的财产损失,同时也会给享有注册商标权的单位等带来商誉损害。无论是财产损失还是商誉损害都属损害事实。   3〕违法行为人主观上具有过错,即指行为人对所销售的商品属假冒注册商标的商品的事实系已经知道或者应当知道。   4)违法行为与损害后果之间必须有因果关系,即指不法行为人的销售行为与造成商标权人的损害结果存在前因后果的关系。   商标   商标是区分商品或服务来源的商业标识。随着经济的进一步发展,市场竞争进一步加剧,加之地方保护、对侵权获利的疯狂追逐等因素,商标侵权行为不时发生。但商标权被人为划定成“禁”(禁用权)与“行”(专用权)的不一致。在“行”的方面,权利的效力仅及于核准注册的商标和核定使用的商品或服务(商标法第五十一条),但在“禁”的方面,商标权人有权禁止他人未经许可在类似的商品或服务上使用近似的商标(商标法第五十二条第(一)项)。这样就造成了商标权侵权行为认定的任务十分复杂和艰巨。有鉴于此,本文作者拟对商标侵权行为的相关内容进行一番探讨,以有助于今后的工作。   商标侵权行为的种类   根据《中华人民共和国商标法》第五十七条 ,规定了七种侵犯注册商标专用权的行为:   1、未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;   2、未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标,容易导致混淆的;   3、销售侵犯注册商标专用权的商品的;   4、伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;   5、未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;   6、故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;   7、给他人的注册商标专用权造成其他损害的;   对侵犯注册商标权行为认定的过程   对侵犯注册商标权行为认定的过程,有以下三个基本步骤:   1、确定注册商标专用权的权利范围。注册商标专用权的权利范围是认定商标侵权的基本依据。判断商标侵权行为能否认定或称是否构成所考虑的一切因素都是围绕注册商标专用权的权利范围来进行的。根据我国商标法第五十一条的规定:“注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”。显然,从这条规定看,注册商标专用权的权利范围只限于核准注册的商标和该注册商标所核定使用的商品。该范围由两个方面因素来确定,一是核准注册的商标;二是该注册商标所核定使用的商品。二者的结合,构成注册商标专用权的权利范围,也就为认定商标权侵权行为确定了与被控侵权对象进行比较的标准,以便得出是否构成侵权的结论。   2、确定被控侵权的具体对象。被控侵权对象的确定由两个方面的因素所决定,一是被控侵权的商标,二是被控侵权的商标所使用的商品。确定被控侵权具体对象的意义,在于确定和固化被控侵权行为的载体,为下一步与商标权的保护范围的比对打下坚实基础。它与确定注册商标专用权的权利范围同样重要,它是认定商标侵权行为的另一比较对象。   3、将被控侵权对象与注册商标和该注册商标所核定使用的商品进行比较,认定被控侵权的商标与注册商标是否相同或者近似,以及被控侵权商标所使用的商品与该注册商标所核定使用的商品是否属于同一种类或者相类似。通过认定侵权行为的三个基本步骤,特别是经过将被控侵权对象与注册商标和该注册商标所核定使用的商品进行比较后,就能认定是否构成商标侵权。

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